Понятие государственной должности классификация должностей службы. Основы государственной службы и кадровой политики

Согласно законодательству РФ, субъектами правоотношений на территории нашей страны могут являться физические лица (обычные граждане), юридические лица (организации) и государство (госструктуры любой формации). Каждый вид участников взаимоотношений имеет свои особенности, выражающиеся в его признаках, возможностях проведения некоторых и реализации других правовых нюансов.

Учитывая обширность этой темы, наш ресурс решил рассмотреть каждый субъект правоотношений отдельно в ряде статей. В сегодняшнем материале речь пойдет о юридических лицах, видах их правоспособности и других отличительных качествах.

Как было упомянуто выше, юридическое лицо на территории РФ – это один из трех возможных участников правоотношений в нашей стране.

Согласно главному принципу правовых отношений, они неотделимы от гражданского оборота, который может быть выражен в виде имущественного, товарного или иного обмена.

Последний, в свою очередь, неотделим от владения некоторой собственностью со стороны субъекта правоотношений, поэтому основной характеристикой и свойством юридического лица является именно владение вещами или иными ценностями в определенных целях.

По сути, именно из-за необходимости легализации подобного положения одно или группа физических лиц прибегают к созданию организаций, тем самым узаконивая возможность ответа своим имуществом перед другими субъектами правоотношений (кредиторы, агенты, контрагенты и т.п.).

Обобщая вышесказанное, стоит вывести некоторые основные мысли относительно понятия юридического лица в России. Если быть точней, то речь идет о следующем:

  1. Юридическое лицо – это форма организации субъекта права, при которой он вправе иметь во владении обособленное имущество и отвечать таковыми перед другими субъектами правоотношений относительно своих прав, обязательств (обобщенное понятие из Гражданского Кодекса РФ). Юридическое лицо, как и гражданин, и государство, способно приобретать некоторые права и обязательства, а также выступать истцом или ответчиком .
  2. Юридическое лицо приобретает правоспособность – возможность вступать в правоотношения, в момент официальной регистрации, а теряет ее в день официального прекращения своей деятельности. Информация обо всех действующих в РФ юридических лицах вносится в единый государственный реестр (ЕГРЮЛ). Отметим, что регистрация в данном реестре проводится в установленном законе порядком и требует от юридического лица наличия учредительной документации (устав).
  3. Управлением деятельностью созданного юридического лица (проще говоря – организации) занимаются лица, которым по закону оно принадлежит. Данные лица являются учредителями (собственниками) организации и отвечают по своим правам, обязанностям, отраженным в законодательстве и учредительной документации.

После создания юридического лица любой формации возникает новый субъект права, деятельность которого реализуется физическими лицами в рамках взятых ими на себя прав и обязательств. Созданный участник гражданского оборота является:

  • по сути фиктивным, но значимым и реальным образованием, представляемым в правоотношениях полноценным субъектом;
  • самостоятельным образованием, которое не прекращает свое существование даже при уходе его создателя (естественно, если учредителей было больше одного);
  • обладателем собственного имени, от которого и реализует имеющиеся права, обязанности;
  • полноценным субъектом правоотношений, отвечающим перед иными субъектами, контактирующими с ним, по своим правам и обязательствам (долгам, и т.п.).

Важно понимать, что имущество юридического лица формируется не из собственности его учредителей, а из всех тех вещей (деньги, автомобили, строения), которые были отражены в качестве его в учредительной документации. Последняя, к слову, обязательно создается в момент создания организации и может быть изменена в любой момент ее существования.

Функции, признаки и виды организаций

Каждое юридическое лицо имеет свои обязанности

Теперь, когда каждый читатель сегодняшней статьи в полной мере понял сущность юридических лиц в РФ, рассмотрим его более пристально. Начнем, пожалуй, с функций организаций, которые получают их при своем создании.

Если обобщать, но у любого юридического лица есть всего две основные функции или задачи:

  • Формирование официальной сферы, разделяющей правовую ответственность организации и ее учредителей. То есть, вступая в правоотношения юридическое лицо обязуется отвечать по обязательствам и правам исключительно посредством использования своего имущества (отраженного в учредительной документации). Учредители в этом аспекте играют, по сути, роль представителей организации и своим имуществом не рискуют. К слову, они могут рисковать акциями компании или вложенными в нее средствами, но не более, если иного не предусматривает закон или документация юридического лица.
  • Максимально эффективное использование капитала (имущества). Естественно, любое юридическое лицо создано для достижения некоторой цели, поэтому ее учредители и управляющие лица должны обеспечить эффективное использование собственности организации. В ином случае особо смысла в ней не будет.

В отличие от отмеченных функций юридического лица, признаки такового четко отражены в законе. Согласно положениям 48-ой статьи Гражданского Кодекса РФ, любая организация имеет 4 основных признака:

  • организационное единство;
  • правоспособность;
  • наличие имущества;
  • возможность отвечать данным имуществом по своим обязательствам.

В целом, юридическое лицо – это субъект правоотношений в РФ, создание и функционирование которого преимущественно направлены на организацию некоторой хозяйственной деятельности. При этом учредители организации являются лишь инструментом для формирования ее имущества, а ни в коем случае не отвечают своей собственностью по ее же обязательствам или правам, возникшим в процессе правоотношений.

Обращаясь к Гражданскому Кодексу, также стоит отметить классификацию юридических лиц в РФ. В соответствии с этим законодательным актом, организации могут быть:

  1. Коммерческими, деятельность которых направлена на получение прибыли (хозяйственные товарищества, общества, партнерства, кооперативы или унитарные предприятия).
  2. Некоммерческими, которые работают с иной целью, кроме как получение прибыли (фонды, учреждения госструктур, религиозные общества, ассоциации и другие).

В зависимости от вида организации признак собственности юридического лица может иметь разную формацию. Так, например, в некоторых организациях управление имуществом осуществляется только через совместное принятие решений всем учредительным составом, а в других – учредители могут распоряжаться имуществом в рамках своих вкладов.

Правоспособность юридических лиц

Правоспособность — основный признак юридического лица

Пожалуй, одним из основных признаков юридического лица совершенно верно считается правоспособность.

Ранее было упомянуто, что последняя появляется у организации в момент ее и имеется до тех пор, пока юрлицо не прекратит свое существование в установленном законом порядке.

Помимо правоспособности, в момент официального создания юридическое лицо приобретает и дееспособность, что по отношению к данному субъекту правоотношений вполне естественно. Правоспособность организации – возможность ее участия в правоотношениях в качестве самостоятельного субъекта.

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, правоспособность юридическому лицу необходима для того, чтобы оно:

  • вступало в процесс гражданского оборота в рамках законодательства страны;
  • не подвергалось качественному влиянию сторонних лиц относительно своей деятельности и существования в целом;
  • имело некоторый перечень официальных представителей, которые определяются соответствующей документацией организации;
  • обладало возможностью обращения к другим субъектам правоотношений с соответствующими запросами;
  • могло иметь иные особенности правоспособного лица.

Законодательством нашей страны определено, что правоспособность юридических лиц может быть двух видов:

  1. универсальной (общей), которая дает право организации вступать в правоотношения любой формации, незапрещенные законом;
  2. и специальной (целевой), ограничивающей перечень тех правоотношений, в которые организация имеет право вступать.

То есть, в отличие от обычных граждан, у которых правоспособность всегда общая, юридические лица могут существенно ограничиваться в ней. По сути, правоспособность типовой организации является по умолчанию целевой, так как ее деятельность в любом случае ограничивается некоторой сферой, в которой она работает.

Однако в юриспруденции РФ подобные ограничения взяты за аксиому, поэтому при создании любое юридическое лицо имеет универсальную правоспособность. Ее ограничение до специальной возможно лишь в тех случаях, когда:

  • некоторые ущемления относительно деятельности организации отмечены в ее учредительной документации;
  • была реализована реорганизация юридического лица (объединение с иной организацией, существенная смена учредительного состава и т.п.), которая спровоцировала изменение вида правоспособности;
  • ущемления в плане существования были установлены законом или государством в установленном порядке.

Пожалуй, чего-либо другого относительно сущности и конкретных особенностей юридических лиц на территории РФ сказать больше нечего. Надеемся, представленный материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в освоении юриспруденции!

Мнение юриста-эксперта:

Несмотря на то, что статья носит исключительно познавательный и теоретический характер, попробуем из нее извлечь практические выводы. Будем надеяться, что изложенный в настоящем мнении материал дополнит статью практической ценностью. Из всех юридических лиц, обычным гражданам наиболее известны коммерческие фирмы, созданные в виде обществ с ограниченной ответственностью (сокращенно ООО).

Многие считают, что название ограниченная ответственность означает, что эти фирмы ни за что не отвечают. Спроса с них никакого, поэтому творят, что хотят, «обманывают честных людей». Это далеко не так, и вот почему. Ограниченная ответственность в таких организациях разделена ответственность между учредителями и самим предприятием перед клиентами и поставщиками, кредиторами. Учредители отвечают только размером уставного капитала, который они сформировали при учреждении фирмы (минимальный-10 тыс. руб.). Если ООО обанкротится, то учредители потеряют только свои взносы в уставный капитал.

Но есть еще и международное право, судебная арбитражная практика России. В праве существует такой термин, как «прокалывание корпоративной вуали». Это доктрина, из которой следует, что при определенных обстоятельствах, суд может привлечь к имущественной ответственности акционеров (учредителей) по долгам компании. Кроме того, к ответственности привлекаются другие различные лица, связанные с акционерами. Это препятствует им «укрываться» за ограниченной ответственностью. Одним из первых дел, где использовалась доктрина, – громкое дело компании ЮКОС. Поэтому, закон не исключает ответственность, даже если она ограничена. Это же относится к акционерным обществам. А исключение — общество с дополнительной ответственностью (ОДО).

Правоспособность и дееспособность — с этими понятиями вас ознакомит видео:

Юридическое лицо – это наделенная гражданской правосубъектностью организация, которая имеет в собственности или на основании иного вещного права (х\в,о\у) обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юр.лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету и, как правило, - счет в банке.

Признаки:

1.Решающий из них - имущественная обособленность. Именно ее выражает указание на то, что юридическое лицо "имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество". При этом под "обособленным имуществом" подразумевается имущество в его широком значении, включающем вещи, права на вещи и обязанности по поводу вещей. Данная норма предполагает, что имущество юридического лица обособляется от имущества его учредителей, а если речь идет об организации, построенной на началах членства, то есть корпорации, от имущества ее членов. Свое конкретное выражение имущественная обособленность находит в том, что юридическое лицо в зависимости от его вида должно иметь либо самостоятельный баланс (коммерческая организация), либо самостоятельную смету (некоммерческая организация).

2. Самостоятельная имущественная ответственность. Юридическое лицо «отвечает по своим обязательствам этим (то есть обособленным) имуществом». Если иное не предусмотрено в законе или в учредительных документах, ни учредители, ни участники юридического лица не отвечают по его долгам и точно так же юридическое лицо не отвечает по долгам учредителей (участников).

3. Самостоятельное выступление в гражданском обороте от своего имени. Он означает, что «юридическое лицо может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

4. «организационное единство». ЮЛ обладает соответствующей устойчивой структурой. Выступление ЮЛ как единого целого обеспечивается тем, что во главе соотв-щего образования стоят наделенные весьма определенной компетенцией органы, которые осуществляют внутреннее управление Юл и действуют от его имени вовне. Те, кто находятся внутри юл- руководители, работники, должны знать, что представляет собой соответствующее образование, чем оно будет заниматься, кто и как управляет им, что представляет собой его имущество и др.



Правоспособность Юл означает способность иметь гр-кие права, соотв-щие целям деят-ти, предусмотренные в учредительных документах, и нести связанные с этой деят-тью обязанности. Возникает в момент создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Кроме особенностей, характерных для всех субъектов ГП, правосубъектность юрлиц по ГК отличается и специфическими чертами. В том числе:- правоспособность юрлица должна соответствовать целям, которые предусмотрены в его учредительных документах;- отдельными видами деят-ти юрлицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии); - дееспособность юрлица обычно особо не выделяется, она предполагается как юридическое качество его органов.ЮЛ имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Место нахождения юрлица определяется местом его государственной регистрации.

Комм. орг-ции имеют общую правоспособность – они могут иметь грправа и нести гробязанности, необходимые для осуществления любых видов деят-ти, не запрещенных законом. Неком.орг-ции, наоборот, имеют специальную правоспособность, то есть они могут заниматься только той деят-тью, которая указана в их учредительных документах.

I Коммерческие орг-ции – цель получение прибыли

1. Хоз. тов-ва (объединение лиц)- полные тов-ва, тов-ва на вере

2. Хоз общ-ва (объединение капитала) ООО, ОАО, ОДО, ЗАО

3. Пр-ые кооперативы (паи, труд участие)

4. Гос и муницип унитарные предприятия (учредитель гос-во, им-во прин гос-ву и разделу не подлежит, инициаторы образования-мницип образ-я) – на праве ХВ, на праве ОУ

II. Некоммерческие орг-ции- не явл-ся целью извлеч прибыли, не распред-ют прибыль между участниками. Могут заним-ся п/п деят-тью, но доход направляется на те цели ради кот создавалось.

1. Потребит. кооператив (члены удовлетворяют собств. Потребности, паи)

2.ТСЖ (собственники помещений)

3.Общ. объед-я и религ фонды (на основе общности интересов для реал-ции общ целей)-немат потреб=ти, участники утрачивают право на вклады. Фонд не имеет права изменить цель, если цели не Мб достигнуты- ликвидируется.

4.Учреждения-учреждает соб-к как гос-во, так и част лицо. На праве ОУ. Отвечает по своим обяз д/с, но при недостаточности соб-к несет субсид отв-ть.

5. Объед-я юр лиц-ассоциации и союзы – с целью координационной деят-ти. Заним-ся п/п деят-тью не могут (антимон зак-во)

Второй наиболее крупной группой субъектов гражданского права являются юридические лица .

Какие функции преследует законодательное регулирование статуса юридического лица?

Ответ ясен, из функций, которые выполняет институт юридического лица:

  • оформление коллективных интересов;
  • объединение капиталов ;
  • ограничение предпринимательского риска;
  • управление капиталом.

Признаки юридического лица:

Признаки юридического лица - это такие внутренне, присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе достаточно для того, чтобы организация могла признаваться юридическими лицами:

  • Организационное единство (соподчиненность органов управления (единоличных или коллегиальных). Организационное единство закреплено в его учредительных документах (уставом/учредительным договором) и иными нормативными актами ;
  • Имущественная обособленность. Все имущество организации учитывается на ее самостоятельном балансе или проводится по самостоятельной смете расходов , в чем и находит внешнее проявление имущественного обособления юридического лица.
  • Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности (ст. 56 ГК). Участники или собственники имущества юридических лиц не отвечают по его обязательствам , а юридические лица не отвечают по обязательствам первых.
  • Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязательства, выступать истцом и ответчиком в суде. Это цель, ради чего оно создается.

Таким образом, юридическое лицо - это признанная государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Правосубъектность юридического лица

Принято различать общую (универсальную) и специальную правоспособность.

Общая правоспособность означает возможность для субъекта права иметь любые гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности (именно такой правоспособностью обладают граждане).

Специальная правоспособность предполагает наличие у юридических лиц лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности прямо зафиксированы в его учредительных законах .

С момента возникновения любого юридического лица у него появляются права на наименование, место нахождения, деловую репутацию. Права на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара возникают с момента регистрации в Патентном ведомстве, а права на рекламу, коммерческую и служебную тайну - с момента наступления конкретных юридических фактов . Эти права регулируются ГК РФ (ст. 138, 1027 1042 и др.), Законом РСФСР "О конкуренции монополистической деятельности на товарных рынках " от 5 апреля 1991 г.; "Парижской конвенцией по охране промышленной собственности " от 20 марта 1883 (с последующими дополнениями и изменениями), Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (с последующими изменениями и дополнениями).

Современное законодательство не содержит подробного определения фирменного наименования, поэтому можно опираться на то, которое названо в Положении о фирме, тем более, что оно формально не отменено.

В наименовании должно содержаться указание на организационно-правовую фирму (ОАО, ЗАО, ОДО, Полное товарищество, Товарищество на вере, Производственный кооператив) и характер деятельности (для некоммерческих организаций , унитарных предприятий).

В случаях, установленных законом, характер деятельности должен быть указан и в наименовании коммерческой организации, например, для кредитной организации посредством использования слов "банк" или "небанковская" кредитная организация (ч. 2 ст. 7 Закона РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР").

Другая существенная составная часть наименования - придуманное название, номер, имя и пр. Кроме того, возможно зарегистрировать фирму в качестве основного обозначения, представляющего собой товарный знак.

Для наименования отдельных юридических лиц введены дополнительные требования к содержанию. Так, наименование полного товарищества включает обязательно имена (наименования) всех его участников с добавлением слова "компания" (п. 3 ст. 69 ГК), наименование унитарного предприятия - указание на собственника имущества (п. 3 ст. 113 ГК).

Юридические лица могут иметь полное и сокращенное наименование. Например, полное официальное наименование музея - Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль", сокращенное наименование - Государственный музей Московского Кремля.

Регистрация наименований осуществляется одновременно с государственной регистрацией самого юридического лица путем внесения данных о фирме в единый государственный реестр юридических лиц. Например, Банк России обязан после рассмотрения заявления кредитной организации произвести регистрацию в государственной регистрации кредитных организаций (п. 3 ст. 7 Закона РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР").

Юридические лица (коммерческие и некоммерческие), зарегистрировавшие свое наименование в установленном порядке, имеют исключительное право его использования (п. 4 ст. 54 ГК, п. 1 ст. 4 закона "О некоммерческих организациях"). Лица, неправомерно использующие чужое зарегистрированное наименование, по требованию обладателя права на него обязаны прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Следует рассмотреть вопрос о правомерности в этой сфере. Несомненно, что право на фирменное наименование принадлежит тому, кому принадлежит право на иное имущество данного юридического лица. Так, если имущество АО является его собственностью, то и фирменное наименование принадлежит тому же субъекту - АО. Традиционно сохраняется фирменное наименование в тех случаях, когда предприятие как имущественный комплекс меняет собственника. Такое правило предусмотрено в законодательстве о приватизации государственных и муниципальных предприятий.

При слиянии юридических лиц, особенно когда речь идет об известном на рынке данного товара производителем, традицией является и создание объединенных фирменных наименований. Такой же прием используется и при присоединении одних юридических лиц к другим, а также в ситуациях, когда создаются, например, новое АО или иная коммерческая организация с участием прежних фирм.

Так, одним из банков Санкт-Петербурга со стопроцентным иностранным капиталом - "Друдмер Банк - Банк Насьональ де Пари" является российским банком, юридическим лицом по российскому праву, однако имеет в своем наименовании прямое указание на состав своих участников.

Наиболее существенной санкцией, которая может быть применена к тем, кто в процессе внешнеэкономической деятельности вознамеривается использовать чужое фирменное наименование, не имея на то законных прав, предусмотрена Парижской Конвенцией, как наложение ареста на любой продукт (это может быть как товар, так и услуга), незаконно снабженный фирменными наименованиями или товарным знаком, при ввозе в страну, где этот знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану.

Таким образом, юридическое лицо обязано иметь фирменное наименование, цель которого - обеспечить отличие одного юридического лица от другого, вместе с тем оно вправе пользоваться, в том числе монопольно, фирменным наименованием, принадлежащим прежнему собственнику производств, включенных впоследствии в состав имущества данного юридического лица.

Ст. 152 ГК установлены правила о деловой репутации юридического лица.

Деловая репутация - это набор качеств и оценок, с которыми их носитель ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов, потребителей и персонифицируется среди других профессионалов в этой области деятельности.

Как юридическое лицо может пользоваться сложившийся о нем представлении в сфере предпринимательской деятельности ?

Во-первых, деловая репутация правообладателя может быть представлена другому лицу (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока для использования в предпринимательской деятельности в комплексе с иными объектами и исключительными правами по договору коммерческой концессии (ст. 1027 ГК).

Юридическое лицо может совершать определенные действия по поддержанию или изменению своей деловой регистрации, в частности, путем корпоративной (нетоварной) рекламы о своей деятельности, а также заключения специальных договоров спонсорства и дарения в общеполезных целях детским учреждениям, музеям, религиозным организациям.

Нарушение деловой репутации происходит путем распространения ложных, неточных и искаженных сведений. Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" называет также действия одной из форм недобросовестной конкуренции. Причем потерпевшее юридическое лицо вправе требовать в судебном порядке опровержения порочащих ложных сведений, а также возмещения убытков и морального вреда , причиненных их распространителем.

В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не только юридическое лицо, но и его продукцию (товары, работы, услуги). Ведь одни и те же виды товаров могут выпускать различные организации.

Для этого и служат производственные марки, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров.

1. Производственная марка - это словесный (описательный) способ индивидуализации товара; в обязательном порядке помещается на самом товаре или включает в себя фирменное наименование предприятия-изготовителя и его адрес, название товара, ссылку на стандарты, которыми должен соответствовать товар, перечень его основных потребительских свойств и ряд других данных. Продовольственная марка может применяться юридическим лицом без какой-либо специальной регистрации, и сама по себе не пользуется правовой защитой.

2. Товарный знак представляет собой словесное, изобразительное, объемное или условное обозначение товара (или группы товаров), используемое для отличия от однородных товаров других потребителей.

Организациям, основная деятельность которых составляет указание услуг, предоставлено право пользоваться знаками обслуживания. По правовому режиму они приравниваются к товарным знакам.

Положение об использовании и охране товарного знака и знака обслуживания закреплены в Законе РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров" от 22 сентября 1992 г., Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, и знака обслуживания от 29 ноября 1995 г., Парижской Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. с последующими изменениями и дополнениями, Мадридском соглашении о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (с изменениями и дополнениями).

Избранное в качестве торгового знака обозначение становится торговым знаком- объектом исключительных прав , после его регистрации.

Исключительному праву присущи одновременно три качества:

  • никто не может совершать действия, каким бы то ни было образом ущемляющие права собственника;
  • может использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя;
  • оно исключает возможность иметь такой же товарный знак у других лиц, т.е. он индивидуален, неповторим.

Документом, удостоверяющим исключительные права юридического лица на использование товарного знака, приоритет самого товарного знака, является свидетельство на товарный знак, выдаваемое после его государственной регистрации.

Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на 10 лет.

Права юридического лица, зарегистрировавшего товарный знак, относятся лишь к тем товарам, которые указаны в свидетельстве.

Регистрация товарного знака и выдача свидетельств осуществляется государственными Патентными ведомствами РФ (Патентным ведомством).

Оно проводит предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения.

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака:

  • отсутствие различительной способности у представленного обозначения;
  • фактическое всеобщее употребление обозначения как обозначения товаров определенного вида;
  • ложность или способность ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя;
  • обозначение является общепринятым символом или термином, или оно указывает на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, на место и время их производства или сбыта;
  • использование в качестве товарного знака обозначения: государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств , сокращенные или полные наименования межправительственных организаций, официальные, контрольные, гарантийные пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения;
  • наличие тождественности или сходства до степени смешения с товарными знаками ранее зарегистрированные или хотя бы заявленные на регистрацию в РФ на имя другого лица в отношении однородных товаров с товарными знаками других лиц, охраняемые в силу международных договоров РФ даже и без их регистрации, а некоторых случаях, прямо названных в законе.

Перечень оснований для отказа в регистрации является исчерпывающим.

После регистрации и получения свидетельства пользуется исключительным правом (пользоваться и распоряжаться) товарным знаком, а также вправе запретить использовать его товарного знака другим лицам.

В то же время у него есть возможность предоставить за плату право использовать товарный знак по лицензионному договору .

Исключительное право владельца товарного знака может быть использовано при формировании уставного договора или складочного капитала хозяйств и обществ ;

Может быть использовано как предмет договоров коммерческой концессии (или франчайзинга), по которым предметом сделки являются, наряду с иными правами право на использование товарного знака.

Закон перечисляет действия, которые являются нарушением исключительных прав владельца - несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначением, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Итак, владелец товарного знака приобретает исключительное на его использование и может передать (уступить или предоставить лицензию) другим лицам (ст. 22 Закона).

В качестве использования рассматриваются:

  • применение товарных знаков на товарах, для которых он зарегистрирован, а также на их упаковке;
  • применение в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РФ.

Наряду с применением товарного знака, его владельцы вправе помещать рядом с товарным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в РФ.

Правовая охрана торгового знака может быть прекращена:

  • признанием недействительности торгового знака;
  • аннулированием торгового знака.

В 1-ом случае это означает, что она была таковой в течение всего срока ее действия.

Такое решение может быть принято Высшей патентной палатой.

Если регистрация признана недействительной, это означает, что никаких прав в отношении данного обозначения у заявителя не возникло никогда; юридические последствия не возникли.

2-ой случай. Аннулирование регистрации товарного знака означает, что с момента аннулирования исключительные права владельца прекращается. Однако до этого момента все возникшие до аннулирования регистрации товарного знака юридические последствия его действия имеют сохраняют свои правовые значения.

Правовая охрана наименования места происхождения товара также предусмотрена Законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (ст. 30-48) и возникает на основании регистрации в Патентном ведомстве, о чем выдается свидетельство.

Наименование места происхождения товара - это название страны, населенного пункта местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно им, главным образом, определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или сходными факторами одновременно. Примером могут служить тульские пряники, каслинское литье, ростовская финифть, гжельский фарфор, дымковская игрушка и т.п.

Не допускается использования зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства. Срок действия свидетельства 10 лет, причем он может быть продлен каждый раз на 10 лет.

Право пользования этим же наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном порядке, может быть представлено любому юридическому лицу или физическому лицу и производящему товар с теми же свойствами.

Обладатель свидетельства не вправе предоставлять лицензии на пользование наименованием места происхождения товара другим лицам.

В случаях незаконного использования зарегистрированного наименования места происхождения товара или сходного с таким наименованием обозначения, обладатель свидетельства, на право пользования наименованием места происхождения товара, вправе требовать: прекращение использования и удаление с товара или его упаковки незаконно используемое наименование места происхождения товара или обозначения, сходного с ним до степени смешения; возмещение причиненных убытков; опубликования судебного решения в целях восстановления деловой репутации.

Использованием наименования места, происхождение товара считается применение его на товаре, упаковке, в рекламе, счетах и иной документации, связанной с введением товаров в хозяйственный оборот.

Отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы на рынках товаров, работ, услуг, регулируется Законом "О рекламе" от 18 июня 1995 г.

Реклама - это информация об отдельных субъектах, их деятельности, объектах, доведенная путем популяризации в любой форме до неопределенного круга адресатов (иногда конкретных лиц) в целях наступления для рекламодателя конкретных правовых последствий.

Не допускается недобросовестная, неэтичная, недостоверная, заведомо ложная и открытая реклама.

Закон работает не только на территории России. Он принимается также в тех случаях, когда действия в области рекламы, совершаемые за пределами РФ юридическим лицами или гражданами РФ, приводят к ограничению конкуренции, введению в заблуждение юридических или физических лиц на территории России либо влекут за собой иные отрицательные последствия на рынках РФ.

Наконец, Закон применяется как к российским юридическим лицам и гражданам, так и к иностранным юридическим лицам без гражданства , которые производят, размещают и распространяют на территории России. На иностранных граждан и лиц без гражданства Закон распространяется при условии, что они являются индивидуальными предпринимателями , зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Вообще рекламу можно рассматривать как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении (п. 1 ст. 437 ГК). Реклама - это результат интеллектуальной деятельности и относится к объектам авторского права .

Юридическое лицо может самостоятельно осуществлять правомочия по созданию (продвижению) и пользованию, а может реализовать право на рекламу с помощью третьих лиц - исполнителей и распространителей путем заключения с ними договора на выполнение (создание) рекламы, либо о распространение уже имеющейся рекламы, либо об организации рекламной кампании, если предполагается длительное рекламирование в СМИ.

И последнее, средства, обеспечивающие автономию юридического лица, - так называемая, коммерческая и служебная тайна (ст. 139 ГК).

Коммерческая и служебная тайна - это информация, отвечающая следующим признакам:

  • имеет потенциальную или коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
  • к ней нет свободного доступа на законных основаниях;
  • обладатель ее принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Эти сведения не могут составлять коммерческую (служебную) тайну:

Подходя дифференцированно к составу коммерческой тайны, хотелось бы выделить секреты производства или деятельности (ноу-хау); конфиденциальные сведения о самом предпринимателе, конфиденциальные сведения о клиенте, контрагенте по договору и об иных, связанных с юридическим лицом субъектах и их операциях.

К первой группе можно отнести технологию производства товаров, не запатентованные изобретения и пр. Вторая группа обычно включает сведения об источниках и объемах финансирования, социальных и управленческих конфликтах, расчеты цен, методы продажи товаров и др.

Третью группу составляет информация, которая чаще всего называют профессиональной, например, тайна страхования для страховщика (ст.946 ГК).

Право на коммерческую (служебную) тайну возникает после распространения на определенные сведения специального режима руководителям юридического лица.

Юридическое лицо - обладатель коммерческой (служебной) тайны вправе требовать от своих служащих, контрагентов, партнеров сохранения тайны, вправе предоставить соответствующую информацию на определенных условиях другим лицам, вправе снять конфиденциальность.

Получение, использование, разглашение научно- технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца является проявлением недобросовестной конкуренции.

Юридическое лицо, пострадавшее от этого, вправе требовать в судебном поведении взыскания причиненных убытков.

Классификация юридических лиц

Для остальных единственным учредительным документом является устав.

Учредительный договор -это конссесуальный гражданско-правовой договор, регулирующий отношения между учредителями в процессе создания и деятельности юридического лица (заключается в письменной форме (простой или нотариальной), вступает в силу, как правило, с момента заключения.

Устав - утверждается учредителями. Уставы, как правило, подписывают не все учредители, а специально уполномоченные ими лица (например, председатель и секретарь общего собрания учредителей).

Устав определяет правовое положение юридического лица и реализует отношения между участниками и самим юридическим лицом. Вступает в силу с момента регистрации самого юридического лица.

Государственная регистрация - завершает этап образования юридического лица. Для регистрации представляют следующие документы: заявление учредителей о регистрации, устав организации, учредительный договор или решение учредителей о создании юридического лица (в виде протокола собрания): свидетельство об уплате регистрационной пошлины, а для коммерческих организаций - документы, подтверждающие оплату не менее 50% уставного капитала .

Уставный капитал - это совокупность вкладов (в денежном выражении) участников (собственников) в общее имущество при создании юридического лица, для обеспечения его деятельности в размерах, определенных учредительными документами. Уставный капитал и фактическая задолженность участников (собственников) по вкладам в Уставный капитал учитывается и отражается в отчетности развернутого по отдельным статьям пассива и актива бухгалтерского баланса. Законодательством РФ установлены минимально допустимые размеры Уставного капитала в зависимости от вида юридического лица.

Согласно п. 4 ст. 61 ГК хозяйствующие товарищества и общества , производственные и потребительские кооперативы , государственные и муниципальные унитарные предприятия , кроме казенных Предприятий , благотворительные и иные фонды могут быть признаны банкротами и ликвидированы в особом порядке, предусмотренном ст.65 ГК и Законом РФ от 10 декабря 1997 г. "О несостоятельности (банкротстве)". Причем имущество любого из перечисленных юридических лиц недостаточно для полного удовлетворения всех адресованных ему требований, оно может быть ликвидировано только в этом особом порядке.

Существование института несостоятельности (б) обусловлено несколькими причинами:

  • оградить экономический оборот от последствий неэффективной работы, когда неисполнение приобретает стойкий, систематический характер;
  • когда возникает угроза, желательно попытаться сохранить его как производителя ценностей (товаров, работ, услуг) и работодателя.

Объявление предприятия банкротом - институт, завершающий систему мер, организующих и обеспечивающих конкурентную борьбу агентов (участников) рыночной экономки, осуществляющих принципы предпринимательства, т.е. ведущих хозяйствующую деятельность на свой риск и под свою ответственность.

Вопрос о несостоятельности (банкротстве) юридического лица рассматривается и решается арбитражным судом .

Основание для возбуждения дела в суде - неспособность юридического лица уплатить свои долги, включая налоговые и иные платежи государству , вследствие превышения.

Ст. 2 Закона дает следующее понятие "несостоятельности (банкротства)" - это признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Несостоятельность может быть признана в судебном порядке либо объявлена самим должником.

Судебное признание банкротства возможно как по требованию кредиторов (или прокурора), так и по заявлению самого неплатежеспособного должника.

Т.е. объявление банкротом, а также последующая ликвидация юридического лица могут быть как принудительная (по судебному решению), так и добровольная (по решению самого банкрота, принятому совместно с его кредиторами в соответствии с п. 2 ст. 65 ГК и ст. 24, 181-183 Закона о банкротстве).

Основная особенность такой ликвидации состоит в обязательном соблюдении конкурсного порядка распределения имущества между кредиторами.

Вместе с тем институт банкротства не направлен только на ликвидацию юридического лица. Ведь главную цель, которую преследуют кредиторы неплатежеспособного должника -- это возможное более полное удовлетворение своих требований, чему может служить продолжение его деятельности, если конечным результатом ее будут дополнительные доходы , а не убытки. Следует также иметь в виду, что ликвидация юридического лица в результате банкротства крайне отрицательно отражается на его работниках и имеет отрицательные социальные последствия (например, при банкротстве градообразующих предприятий). Поэтому оно является крайней мерой, использованию которой обычно предшествует применение иных, предупредительных мер.

К их числу относится досудебная санкция (оздоровление), под которой понимается оказание должнику финансовой помощи с целью восстановления его платежеспособности и погашения его денежных обязательств (ст. 27 Закона о банкротстве). Она может осуществляться как учредителями (участниками) или собственником имущества юридического лица -- должника, так и его кредиторами и иными (третьими) лицами. Ее условием может стать принятие должником обязательства по отчуждению своего имущества или его части в пользу лиц, предоставивших финансовую помощь.

Второй мерой предотвращения ликвидации является мировое соглашение должника с кредиторами (ст. 120 Закона о банкротстве). Оно принимается по решению общего собрания кредиторов на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве и утверждается арбитражным судом. Содержание мирового соглашения могут составлять условия об отсрочке и рассрочке исполнения обязательств должника; об уступке прав требования должника; об исполнении его обязательств третьими лицами; об уменьшении (скидке) долга; о прекращении обязательств путем предоставления взамен отступного, изменения (новаций) их содержания или прощения долга либо удовлетворении требований кредиторов иными законными способами. Мировое соглашение может быть признано недействительным при наличии предусмотренных законом оснований (ст. 127 Закона о банкротстве), а при неисполнении должником его условий в отношении не менее трети требований кредиторов - расторгнуто по решению арбитражного суда (п. 3 ст. 129 Закона о банкротстве). Причем в последнем случае кредиторы вправе предъявить требования в объеме предусмотренном мировым соглашением, а не первоначальными требованиями.

В ходе разбирательства дела о банкротстве арбитражный суд на основании решения собрания кредиторов может ввести внешнее управление организацией - должником (если есть основания предполагать, что его платежеспособность может быть восстановлена) ст. 68 Закона о банкротстве.

На период внешнего правления вводится мораторий - отсрочка удовлетворения требований кредиторов, которая распространяется на долги, возникшие до назначения этого управления, в том числе подтвержденные исполнительными документами (ст. 70 Закона о банкротстве).

Внешнее управление осуществляется назначенным судом внешним управляющим, который приобретает права руководителя организации - должника и самостоятельно распоряжается его имуществом (за исключением крупных сделок). Свою деятельность внешний управляющий строит на основании плана проведения внешнего управления, утвержденного общим собранием кредиторов на срок не более 1 года. План может предусматривать перепрофилирование или закрытие нерентабельных производств; продажу части имущества должника, продажу предприятия-должника в целом (как имущественного комплекса), осуществление иных законных способов восстановления платежеспособности.

При недостижении этой цели арбитражный суд признает должника банкротом и открывает конкурсное производство.

С момента принятия арбитражным судом заявления о банкротстве предусматривается введение периода наблюдения, для осуществления которого судом может назначаться временный управляющий.

С этого момента приостанавливается производство и исполнение по всем делам, связанным с обращением взыскания на имущество должника, а любые имущественные требования к нему могут предъявляться лишь в конкурсном порядке (ст. 57, 58 Закона о банкротстве). Цель этих мер такова - сохранение имущества должника для соразмерного удовлетворения требований всех кредиторов. Поэтому в период наблюдения органы управления должника не вправе совершать большинство сделок без согласия временного управляющего, а также не могут принимать решения о реорганизации или ликвидации должника, его участия в иных юридических лицах, выплате дивидендов и размещение эмиссионных ценных бумаг , так как это может ущемлять интересы кредиторов. Для соблюдения этого в государственный реестр юридические лица должна вноситься соответствующая запись. Временным управляющим в этот период проводится финансовый анализ состояния должника и устанавливается размер требований всех его кредиторов. Последние на своем общем собрании принимают решение либо о применении к должнику предупредительных мер, либо об обращении в суд с ходатайством о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

Конкурсное производство открывается с момента судебного признания должника банкротом (п. 1 ст. 97 Закона о банкротстве). Оно относится к ликвидационным процедурам, влекущее прекращение юридического лица - банкрота и осуществляется назначенным судом конкурсным управляющим в срок не более 1 года.

С этого же момента считается наступившим срок исполнения всех денежных обязательств должника (что уравнивает требования всех кредиторов независимо от сроков их возникновения) и одновременно прекращается начисление пени (неустоек) и процентов по всем видам его задолженности. Совершение сделок с имуществом должника, предъявление требований отдельными кредиторам и исполнение в их пользу теперь допускаются только в порядке конкурса (конкурсный иммунитет) (п. 1 ст. 98 Закона о банкротстве).

Все полномочия по управлению делами должника и распоряжению его имуществом переходят к конкурсному управляющему, соответственно полномочия органов управления и собственника имущества должника прекращаются.

Конкурсный управляющий вправе:

  • требовать признания недействительными совершенных должником сделок и расторжения заключенных им договоров , направленных на уменьшение имущества;
  • предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц;
  • проводит инвентаризацию и оценку выявленного имущества должника, предназначенного для удовлетворения требований кредиторов (конкурсной массы).

Что не включается в конкурсную массу?

Имущество, составляющее конкурсную массу, продается управляющим с согласия кредиторов на открытых (публичных) торгах. Из вырученных сумм удовлетворяются требования кредиторов, в порядке установленном п. 1-3 ст. 64 ГК; ст. 106-111 Закона о банкротстве.

В роли контролируемых, дочерних компаний могут выступать только хозяйственные общества , в роли контролирующих, основных ("материнских") компаний могут выступать как общества, так и товарищества.

Дочерним признается хозяйственное общество, действия которого определяются другим (основным) хозяйственным обществом или товариществом, либо в силу преобладающего участия в уставном капитале , либо в соответствии с заключенным между ними договором , либо иным образом (п. 1 ст. 105 ГК; п. 2 ст. 6 Закона об акционерных обществах ; п. 2 ст. 6 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

В силу этого, взаимоотношения двух компаний могут быть признаны взаимоотношениями "материнской" и дочерней компаний при наличии хотя бы одного из трех условий.

Во-первых, речь идет о преобладающем участии одной компании в уставном капитале другой, что дает ей решающий голос в управлении делами. Закон не требует при этом заведомо контрольного пакета акций (например, 50% плюс одна акция) или долей участия, поскольку преобладание -- вопрос факта. Известно, что в некоторых крупных компаниях с большим количеством акционеров для контроля может оказаться достаточным и 5 -- 10% акций.

Во-вторых, возможно наличие договора о подчинении одной компании другой, например, в виде соглашения с управляющей компанией, которой передаются полномочия исключительного органа общества.

В-третьих, имеется в виду любая возможность одной компании иным образом определять решения другой компании, например, навязать ей свою волю на совершение одной конкретной сделки.

Из всего этого видно, что дочерние общество не является какой-либо особой организационно-правовой формой или разновидностью хозяйственных обществ. Всякое хозяйственное общество может быть признано дочерним при доказательстве хотя бы одной из названных выше ситуаций, в том числе только в отношении конкретной сделки. Дочерние общества нельзя отождествлять с дочерними предприятиями , являющимися разновидностью унитарных предприятий (п. 7 ст. 114 ГК), а не государственных обществ.

Последствия признания общества дочерним (и "материнским") двоякие.

Во-первых, общество, которое вправе давать дочернему обществу обязательные указания, отвечают солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнении таких указаний (что дает возможность кредиторам обратить взыскание сразу на имущество "материнской" компании). Такое право , безусловно, принадлежит как компании с преобладающим участием в уставном капитале, так и компании, управляющей другой (дочерней) компанией по договору. Нельзя исключать возможность доказательства наличия такого права в иных ситуациях.

Во-вторых, при доказанности вины основного общества в банкротстве дочернего, возникает его субсидиарная ответственность перед кредиторами дочерней компании. Дочернее же общество ни при каких условиях не отвечает по долгам "материнской" компании, ибо оно не может оказать влияние на формирование ее воли.

Что касается защиты интересов меньшинства участников дочерней компании то, им предоставляется возможность требовать непосредственно от основного общества возмещения убытков, причиненных по его вине дочерней компании, поскольку в результате этого у них, в частности, может понизиться размер дивиденда.

Зависимым признается хозяйственное общество, в уставном капитале которого другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20% участия (голосующих акций или долей) (п. 1 ст. 106 ГК; п.4 ст. 6 Закона об акционерных обществах; п. 4 ст. 5 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Закон устанавливает 2 последствия такой зависимости:

  • преобладающее общество должно публично объявить о своем участии в зависимом обществе для сведения всех других участников имущественного оборота. Это может означать публичную информацию об учреждениях того или иного общества и о размере их участия в его уставном капитале.
  • антимонопольное законодательство, законодательство о банках, страховых и инвестиционных компаниях может предусматривать ограничения (пределы) такого участия, в том числе взаимного, в частности для того, чтобы не допустить отстранение мелких участников обществ от реального участия в управлении их делами.

Зависимыми (и преобладающими) в данном смысле может быть только хозяйственные общества, но не товарищества. Как дочерние общества, они также не составляют какой-либо самостоятельной организационно-правовой формы или разновидности хозяйственных обществ.