Известные истории простых изобретений получивших патенты. Интеллектуальная собственность на технологию производства украшений

Любая новая идея, воплощенная в жизнь, принадлежит ее создателю. Государство защищает изобретателей и их права разными способами. Так, на произведения искусства, литературы можно оформить авторство. и наименования организаций подлежат госрегистрации. А гарантию сохранения прав гражданина на научную, промышленную или дизайнерскую инновацию дает патент.

Что такое патент?

Патент (от лат. litterae patentes) - закрепленное и охраняемое государством правообладание идеей (исключительное право, авторство) и документ, это подтверждающий.

Первые патенты современного образца в России начали выдавать в 20-х гг. XX в. Система претерпевала изменения; в разное время исключительными правами на изобретения обладали то создатели, то государство. В 1991–92 гг. были приняты основные законы, касающиеся интеллектуальной собственности, в том числе форм ее защиты. И сейчас реестр Роспатента насчитывает более 400 тыс. действующих охранных документов.

Патентированию подлежат воплощенные в жизнь идеи в области науки, промышленности, дизайна. Исходя из этого, различают несколько видов свидетельств:

  • на изобретения (исключительно сложные устройства, новые способы использования, технологии, вещества и т. д.);
  • на полезные модели (технические девайсы, гаджеты, механизмы);
  • на промышленные образцы (дизайнерские решения);
  • на селекционные достижения (инновации в области биологии, ботаники, новые культуры или породы).

Патентные отношения в России регулируются гл. 72 ГК РФ, отдельными законодательными нормами и актами.

Какие возможности дает патент?

Патент означает, что создатель изобретения обладает исключительными и авторскими правами на него, и эти права охраняются государством. Помимо этого, документ дает возможность:

  • защититься от подделок и контрафакта;
  • стать лидером на рынке, обогнав конкурентов;
  • получить прибыль от продажи прав на использование изобретения (лицензии).

Государственная защита изобретения, модели, образца и их авторов начинается с подачи заявки на .

Охранный документ оформляется не на саму идею, а ее реализацию, воплощение. Так, идею в области науки или промышленности можно выразить в виде продукта (механизма, устройства), новаторской технологии или вещества. Она патентуется как изобретение, если будет доказано, что результат ее использования не очевиден для специалиста, обладающего существующим уровнем знаний.

Этот критерий охраноспособности - «изобретательский уровень» - главная характеристика изобретения, наиболее сложная для выявления. В этом смысле запатентовать полезную модель проще: являясь, по сути, таким же устройством, она не претендует на это свойство.

Оригинальные дизайнерские и конструкторские решения регистрируются как промышленные образцы. Инновации в этом случае затрагивают больше внешний вид продукта, нежели его техническую сторону.

Что нужно для получения патента?

Для получения патента на идею необходимо, чтобы она отвечала установленным критериям:

Если разработка удовлетворяет всем требованиям, можно готовиться к подаче заявки. Собираются следующие документы:

  • заявление на выдачу патента. Бланк скачивается с сайта «Роспатента» или «Госсорткомиссии», заполняется на русском языке;
  • описание. Содержит следующие пункты: область применения, известные аналоги, прототипы, существенные характеристики, назначение и результат использования, краткий перечень иллюстраций с пояснениями;
  • чертежи, иллюстрации - при необходимости;
  • формула идеи, составляется в одно предложение, важна для установления пределов правовой охраны;
  • доклад - одностраничный текст с описанием действия продукта.

Последние два пункта не учитываются при патентировании промышленного образца. А для регистрации селекционного достижения необходимы фотографии, его характеризующие, и анкета (скачивается на сайте «Госсорткомиссии»).

Кто выдает патенты в России?

В России патенты оформляются органами государственной власти:

  • ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) проверяет заявки на изобретения, образцы и модели. Документ выдается Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом);
  • ФГБУ «Госсорткомиссия» проводит экспертизы селекционных достижений. Патент выдается Минсельхозом России.

Заявка подается:

  • лично в пункт приема (г. Москва, наб. Бережковская, д. 30, кор. 1);
  • заказным письмом;
  • по факсу (оригиналы документов приносят отдельно);
  • через сайт ФИПС или портал Госуслуг с помощью электронной квалифицированной подписи.

Подать заявление и сопутствующие бумаги вправе представитель автора по нотариальной доверенности. Дальнейшее взаимодействие с контрольными комиссиями (ответы на вопросы, уточнения и изменения) проходят через личный кабинет на официальном сайте.

Предварительная проверка патентоспособности

Проверка новизны идеи - важнейший этап процедуры, который поможет выявить все риски еще до подачи заявки (например, проконтролировать, не нарушает ли разработка права третьих лиц), избежать ненужных материальных и временных затрат.

Первоначальный поиск ведется по базам данных России и международным, таким как Google Patent Search, PATENTSCOPE, Esp@cenet, ЕАПАТИС. Рассматриваются аналоги, похожие продукты, даже те, которые не запатентованы. Эксперты рекомендуют, помимо проверки новизны идеи, проводить исследование рынка и «чистоту» патента.

Первое позволяет предсказать, с какими перспективами новый продукт (технология, способ) выйдет на рынок. Задачи исследования - найти конкурентов, определить, насколько развита отрасль в целом и будет ли прибыль от изобретения. Полученная информация актуальна и до оформления патента, и после - перед запуском в массовое производство.

Вторая проверка показывает, насколько разработка затрагивает чужие интеллектуальные права. Считается, что продукт «чист», если в его изготовлении не используются иные патенты (а за это либо платят, либо готовятся к долгим судебным разбирательствам, либо и то, и другое). Исследование проводится перед запуском производства.

Процедура патентирования

Процедура патентирования состоит из нескольких этапов:

  • поиск по аналогам и образцам. Заявитель обязан убедиться, что его продукт соответствует основному критерию - новизне;
  • первоначальная заявка в ФИПС (или Госсорткомиссию) для засвидетельствования авторского первенства;
  • сбор пакета документов;
  • направление документов в адрес патентной комиссии;
  • прохождение формальной экспертизы (на корректность составления заявки и полноту бумаг), затем - по существу (на правильность формулы и соответствие продукта критериям охраноспособности);
  • на каждом этапе необходимо платить госпошлину;
  • получение патента.

В общем случае длительность оформления и действия охранного документа в России зависит от его вида:

После получения патента запись об нем будет внесена в реестр ФИПС или Госсорткомиссии.

Затраты на получение патента

В таблице приведены пошлины, которые заявитель должен оплатить в любом случае. Каждое новое действие в ходе патентирования (внесения изменений, преобразования и т. д.) требуют дополнительных вложений.

Комплексные услуги по оформлению охранного документа предлагают патентные поверенные - юристы, специализирующиеся на интеллектуальной собственности. Как правило, это профессионалы, знающие все тонкости взаимодействия с принимающими решения комиссиями, порядок составления бумаг, готовые отстаивать интересы клиента в патентных спорах. Их услуги в Москве колеблются в пределах 30–200 тыс. руб., в зависимости от сложности ситуации.

Таким образом, патент гарантирует изобретателям исключительные права на продукт и их защиту государством. В России существует 4 вида охранных документов. Все они выдаются за воплощенные в жизнь научные и промышленные идеи (устройство, способ, вещество, штамм, новая порода или сорт). Процесс патентирования состоит из нескольких этапов: предварительные исследования, подача заявки, сбор документом, экспертизы. Каждый из них облагается госпошлиной.

Вконтакте

The Talk of The Town

Самый первый известный нам патент на изобретение выдан итальянцу Филиппо Брунеллески в 1421 году, но торговые марки появились гораздо раньше. Регистрация торговых марок была введена в 1876 году в Англии, после того, как красный треугольник пивоварни «Басс» стал первой зарегистрированной торговой маркой. Современные патенты происходят от «патентных грамот», слово «патент» - от латинского «patens », что означает «открытый, ясный». Эти документы впервые начали выдавать в XV в. итальянские города-государства.

Первый патент на изобретение был выдан во Флоренции архитектору, золотых дел мастеру и скульптору Филиппо Брунеллески за способ перевозки товаров вверх по реке Арно. Патент давал владельцу право не допускать движения по реке новых средств транспорта на протяжении трех лет.

В Англии первые патенты появились при короле Генрихе VI и давали обладателю некоторые права монополиста. Генрих VI , озабоченный тем, что его подданные не ставят его в известность о новых изобретениях в сфере вооружения и техники, согласился в обмен на разглашение идей обеспечивать защиту их интересов. Первый английский патент на изобретение был выдан уроженцу Фландрии Джону Атинаму. Патент давал ему 20-летнюю монополию на производство витражного стекла новым для Англии методом.

Ещё долго патентные законы Великобритании были далеки от совершенства и нуждались в реформах: в середине XIX века Чарльз Диккенс написал рассказ, в котором высмеял процесс получения патента - «Рассказ бедняка о патенте».

Патент Линкольна

Любопытно, что первый и до сих пор единственный президент США, имеющий патент, - Авраам Линкольн. Патент № 6469 был выдан в 1849 году, за 11 лет до того, как Линкольн стал президентом, предмет патента - «повышение плавучести судов». Среди президентов изобретателями были также Джордж Вашингтон (плуг и подставка для винных бутылок) и Томас Джефферсон (вра-щающийся стул, складная коляска, табурет, лемех и письменный стол), но ни тот, ни другой не подавали заявок на получение патентов. Однако оба подписали первый патент, выданный в США, в 1790 году: один как президент, второй как госсекретарь.

Что же касается самых первых торговых марок, то некоторые историки прослеживают эволюцию торговых марок вплоть до клеймения скота, английское название которого, branding, дало название такому феномену XX века, как бренды. Однако клеймо было знаком владельца, а не производителя.

Первыми торговыми марками считаются печати и символы, которыми пользовались древние народы, в том числе египтяне, греки, римляне и китайцы, чтобы указать, кем созданы те или иные изделия - например, керамика или кирпичи. В средневековой Европе торговые гильдии ставили свои метки на разные изделия, а Закон о маркировании для пекарей 1266 года (Англия) считается одним из древнейших законодательных документов, регулирующих использование торговых марок.

Торговые марки

Несмотря на столь раннее появление законодательства, лишь в XIX в. торговые марки стали воспринимать не только как признак происхождения, но и как «подпись» конкретного продавца, поэтому их начали оберегать. В 1876 году это привело к появлению первых учреждений, где регистрировали товарные знаки, в Лондоне, Англия. Первой зарегистрированной торговой маркой стал красный треугольник пивоварни «Басс».

Патенты, торговые знаки и авторское право существуют для защиты производителей и потребителей от подделок. Нарушение законов о них может показаться лестным, но как указывает юрист Ричард Пенфолд (Англия), специализирующийся на интеллектуальной собственности, «лесть ничего не дает - конечно, при условии наличия в стране адекватных законов о защите авторского права».

Дмитрий Демьянов, Samogo.Net (

Идея защиты прав авторов на их произведения возникла лишь с открытием искусства книгопечатания, что в свою очередь породило новый источник дохода, а в месте с тем и новые проблемы, связанные с защитой авторских прав, и прежде всего прав издателей. Так, первые издатели, желающие выпустить какое-нибудь издание, должны были нести расходы на приобретение рукописи, на сличение с другими рукописями, на сличение ошибок и т.п. На деле же оказывалось, что, выпустив в свет книгу, они вскоре встречали убыточную для себя конкуренцию в лице других издателей, которые, пользуясь отпечатанными экземплярами, перепечатывали его, не затрачивая никаких предварительных расходов, какие несли первые издатели, и продавая книгу по цене более дешёвой, убивая таким образом первое издание.

Поэтому для защиты авторских прав первоначально стали выдаваться привилегии, которые предоставляли исключительное право издателю на определенное произведение и запрещали другим издательствам выпускать произведение. Первый закон по авторскому праву был принят в Англии в 1710 году. «Статут королевы Анны» закрепил личное право на охрану опубликованного произведения сроком на 14 лет, который при жизни автора мог быть продлен ещё на 14 лет.

История патентного права начинается с привилегий на изобретения, появившиеся уже к концу средних веков. Первоначально привилегии выдавались по желанию монарха и являлись монополией, предоставляемой конкретному лицу или компании. При этом патент не обязательно выдавался изобретателю какого-то устройства, его мог получить любой, кто привлек к себе внимание или заплатил за патент достаточно денег. В этом смысле привилегии на изобретения ничем не отличались от, например, привилегий на продажу табака в России или на торговлю с Индией.

Первый в мире патент на изобретение был выдан в 1421 г. городской управой Флоренции на имя Филиппо Брунеллески, который изобрел корабельный поворотный кран. Древнейший из всех патентов Англии был пожалован Генрихом VI в 1449 г. выходцу из Фламандии Джону из Ютимана на изготовление цветного стекла для окон Итонского колледжа.

Патенты в современном понимании этого слова появились в 1474 году в Венецианской Республике. В этом году был издан указ, согласно которому о реализованных на практике изобретениях необходимо было сообщать республиканским властям, с целью предотвращения использования изобретений другими лицами. Срок действия патента составлял 10 лет. На защиту прав изобретателей в это время встала королевская власть, выдавая, так называемые, «личные привилегии», которые фактически были прообразом современных патентов на изобретения. Целью данных привилегий являлось освобождение изобретателя от контроля цеха.

В 1623 году в Англии издан «Статут о монополиях», согласно которому патенты выдавались на проекты новых изобретений.
Первые примеры судебных разбирательств в области охраны патентных прав изобретателей также принадлежат Англии. По делу «Суконщиков из Ипсвича» был вынесен вердикт: “Если кто-то внес новое изобретение и производство в королевстве с риском для своей жизни и с затратой своего состояния, то в таких случаях король по своему благорасположению для компенсации средств и усилий патентообладателя может установить, что только он имеет право пользоваться таким производством. Причем в течение определенного времени, поскольку вначале люди в королевстве не знают о нем и не имеют знаний и мастерства для его использования. Когда же патент прекратит действие, король не может предоставить его вновь”.

Я обещал рассказать о том, как я получил патент на полезную модель, а также о его бесполезности в случае нарушения патентных прав. Теперь, хоть и с большим опозданием, но все же выполню свое обещание. Сразу замечу, что я не юрист и не патентовед, поэтому статья может содержать неточные формулировки и наивные представления, но, очень надеюсь, не фактические ошибки.

Основная мысль заключается в следующем. По идее, любой патент должен иметь две функции - разрешительную и запретительную. Во-первых, патент разрешает его обладателю что-нибудь делать, например, производить и продавать запатентованный товар. И во-вторых (и это главное), патент запрещает неопределенному кругу лиц какие-то действия, связанные с объектом патентования. Т.е., обладая патентом, лицо может запретить другому лицу производить, продавать, хранить, использовать и т.д. товар, в котором используется этот патент.

В России, к сожалению, главная - запретительная функция патента была полностью уничтожена. Поэтому защищать объекты интеллектуальной собственности в России фактически не имеет смысла.

Начать следует с того, что любой патент, будь то патент на полезную модель или патент на изобретение, имеет прототип. Предполагается, что изобретатель не разработал свою идею с полного нуля, а взял за основу что-то известное, прототип, и этот прототип как-то улучшил. И это улучшение позволило получить какое-то новое и обязательно полезное свойство. Улучшение не должно быть просто дополнением, если это дополнение не несет качественно новых полезных свойств.

Например, есть у нас швабра...

Например, есть у нас швабра. Берем свисток и изолентой приматываем к швабре. Получился новый объект - швабра со свистком. Можно мыть, и можно свистеть. Здорово! Можно ли это запатентовать как полезную модель? Скорее всего, нет. Так как функционально эта штуковина может мыть, как и швабра, и может свистеть, как и свисток. Получилась сумма функций, которые и так были у исходных объектов.

А теперь берем швабру и приматываем к ней фонарик. И получаем новую функцию - возможность мыть в темных углах. Этой функции не было отдельно ни у фонарика, ни у швабры. Такое новое устройство уже можно попробовать запатентовать как полезную модель.


Что взять за прототип? В случае полезной модели в качестве прототипа может выступать другая полезная модель, или изобретение, или вообще какая-нибудь известная конструкция, предмет, способ или метод. В практическом плане поиск прототипа нужно начинать отсюда: заходим http://www1.fips.ru , далее “Информационные ресурсы”, “Открытые реестры”, “Реестр полезных моделей” (например). Далее ставим параметр “Индекс МПК” и вводим этот самый индекс. Индекс предварительно узнаем по классификатору . В моем случае это будет A47D9/02. В результате всех этих действий мы получим список полезных моделей данного индекса. Например, мой патент имеет номер 112007. Далее читаем все патенты из списка и выбираем что-нибудь подходящее в качестве прототипа. Конечно, источники выбора прототипа не ограничиваются этим списком. Можно, например, поискать и в международных патентах на полезные модели и изобретения.

Выбрав прототип, следует придумать патентную формулу. Это ключевой компонент любого патента. Именно патентная формула имеет юридическое значение, именно формулой определяются границы патентной охраны. Составление формулы - целое искусство, в нем есть много нюансов и неочевидных моментов. В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенные признаки полезной модели или изобретения. В свою очередь, признак - этакая единица смысла, кирпичик, из которых складывается патентная формула.

Из Википедии:

Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

Пример патентной формулы (в данном случае патента на полезную модель 112007):
1. Устройство для качания кровати, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией, расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой, подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления, и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом, отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

2. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что металлическая пластина выполнена из металла с остаточной намагниченностью.

3. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что блок управления выполнен на основе микроконтроллера.

4. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пультом дистанционного управления.


Давайте более подробно разберемся, что в этой формуле что. Итак:

Сначала идет независимая часть формулы.

Устройство для качания кровати,

Объект патентования, объект правовой защиты. Далее перечисляются ограничительные признаки.

Первый признак

кровать,

Второй признак

подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией,

Третий признак

расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой,

Четвертый признак

подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления,

Пятый признак

и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом,

Шестой признак. Все, ограничительная часть патентной формулы закончилась. Далее следуют отличительная часть, начинающаяся “отличающаяся тем, что…”.

отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

Один отличительный признак. Всё, независимый пункт формулы закончился. Далее следуют зависимые пункты (пронумерованные). Они уже не так интересны, потому, что их юридическое значение гораздо меньше, чем значение независимого пункта формулы.

Разобравшись с тем, что же такое патентная формула, идем дальше.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ

изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

В свою очередь, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ
использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Таким образом, казалось бы, Гражданский кодекс однозначно определяет случаи использования, к примеру, полезной модели. Если вдруг на рынке найдется устройство, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески и т.д. по формуле полезной модели, и это устройство, условно говоря, не моё - значит, оно нарушает мои исключительные (патентные) права на полезную модель.

Так и должно быть. Так и есть в других странах. Но, к сожалению, не в России.

А в России можно поступить так. Внимательно следите за руками.

Добавим-ка мы, например, еще одну катушку в устройство качания и посчитаем, что это изменение дает какие-либо преимущества (на самом деле это не обязательно так, но скажем, что именно так). Например, скажем, что это добавляет плавность хода. Все остальное оставим как есть. В качестве прототипа возьмем исходную полезную модель (ПМ) 112007 и получим патент на уже свою полезную модель, например, с номером 122860. После чего будем спокойно выпускать кровати с устройством качания, использующие все признаки ПМ 112007, но имеющие вторую катушку в приводном блоке. И будем говорить, что кровати выпускаются именно по патенту 122860.

Очевидно, что изделие с двумя катушками использует и ПМ 112007 и ПМ 122860. И, казалось бы, бери ГК и применяй к этому случаю. Но… (барабанная дробь….) внимание, дыра в законодательстве:

Пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»:

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Позднее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил свою позицию (это не было ошибкой!) Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009, распространив ее и на изобретения.

Таким образом, теперь я должен доказывать не то, что изделие с двумя катушками использует мой патент 112007, а то, что более поздний патент 122860 является недействительным. Это выглядит абсурдным, но это действительно так. Причем доказать недействительность патента 122860 не представляется возможным, так как он выдан по всем формальным правилам и вообще вполне себе состоятелен.

К сожалению, суды при рассмотрении патентных споров руководствуются именно этим постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С правоприменением у нас все хорошо.

Эта совершенно нездоровая ситуация хорошо известна патентоведам и людям “в теме”. Например, в Википедии она описана и названа “Случаем правового вандализма” (статья “Изобретение”).

Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения.

Таким образом, патентовать что-то серьезное в России не имеет смысла. Любой человек может получить свой патент на аналогичную полезную модель, чуть ее видоизменив, и без проблем использовать ее. Патенты в России в результате ничего не стоят - гораздо дешевле будет провернуть этот нехитрый трюк, чем, например, покупать лицензию на использование существующего патента. Вкладывать какие-то деньги в разработку новых устройств, технологий, способов в России тоже бессмысленно - вложения, которые должны будут окупиться от продажи лицензий, также уйдут в никуда.

Патент в условия России нужен только в одном случае - если вы сами по нему производите продукт. В этом случае, по крайней мере, вам никто не запретит этого делать. А сами вы никому запретить производить аналогичный продукт не сможете - у вашего оппонента будет свой патент (более поздний, и в особо циничном случае в качестве прототипа будет использована ваша полезная модель), вследствие чего вы будете вполне законно им посланы на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

В этой статье мы рассмотрим некоторые заблуждения, в которые верят молодые изобретатели или руководители фирм и состоявшихся компаний. Хотя само понятие «патент» и «патентование изобретений» достаточно плотно вошли в словарный запас бизнесменов, суть патентования необходимо разъяснить подробнее.

Заблуждение первое:

Многие считают, что начало производства какого-либо устройства, прибора и т.п. невозможно без . То есть предполагается следующая последовательность - идея технического решения, ее патентование, запуск производства. В реальности, производителю не обязательно иметь патент, чтобы начать производство. Патентование изобретения или полезной модели во времени и пространстве никак не связано с фактическим его выпуском. Вы в равной степени можете иметь патент на изобретение и не начинать производство, и начать производство, не имея патента на изобретение или полезную модель. Таким образом, Вам патент на изобретение не дает каких-либо преференций относительно Вашего производства, но, он дает Вам огромные преференции перед производствами Ваших конкурентов. Вы, как правообладатель патента на изобретение или полезную модель, можете запрещать его использование, или иным образом своим правом распоряжаться - например, продавать лицензии (право на использование) на выпуск продукции по вашему изобретению.

Заблуждение второе:

Многие считают, что патент на изобретение является исключительным гарантом того, что изобретение полностью защищено, и никто не будет использовать запатентованную технологию в своей продукции. Однако, в большей степени, это задачи самого правообладателя. Кроме владельца изобретения, никто не будет отслеживать действия конкурентов и технологии, которые они используют. Несомненно, существуют определенные государственные заградительные механизмы, но в по больше части, они направлены на предотвращение импорта контрафактной продукции. Поэтому, наличие у Вас патента на изобретение или полезную модель предоставляет Вам исключительные права на это изобретение или полезную модель, но инициировать запреты на неправомерное использование должны Вы, как правообладатель.

Заблуждение третье:

Многие считают, что могут запатентовать свое изобретение или полезную модель в любой момент. Однако, одним из существенных условий патентования изобретения или полезной модели является несоответствие Вашего изобретения или полезной модели существующему уровню техники. Если вы изобрели что-то, опубликовали или иным образом распространили информацию о Вашем изобретении, то Вы своими руками «повысили» существующий уровень техники в Вашей отрасли до уровня своего изобретения, и у вас есть строго ограниченный срок, в течение которого Вы можете подать заявку на изобретение или полезную модель так, чтобы Ваше изобретение или полезную модель, экспертиза не противопоставила Вашей заявке. Такого развития событий можно избежать, создав для Вашего технического решения режим коммерческой тайны на предприятии и не выпуская сведений в свободный доступ. Такой режим позволит Вам при необходимости «придерживать» процесс патентования изобретения или полезной модели без рисков, упомянутых в первой части. Минусы у такого подхода также есть, основным из них является то, что конкурент может дойти до Вашего изобретения своими силами и запатентовать его. Таким образом, кроме того, что Вы лишитесь исключительного права на свое изобретение, и не сможете третьим лицам запрещать его использование, Вам придется доказывать свое право преждепользования изобретением, когда Ваш конкурент-правообладатель придет к Вам с претензией относительно нарушения Вами его исключительных прав на патент на изобретение.

Заблуждение четвертое:

Многие заявители, получив патент на изобретение в России, слышат термин «международная заявка на патент на изобретение» и уверены, что раз существует международная заявка, существует также и международный патент. К сожалению, международного патента на изобретение не существует. Принцип патентования изобретений носит территориальный характер, и запатентовать свое изобретение Вы можете в конкретных странах. Мы рекомендуем патентовать в странах, интересных Вам с точки зрения рынков сбыта и удаленного производства. Термин «международная заявка на изобретение» обобщает процедуру, которая упрощает международное патентование изобретения, позволяя заявителю, то есть Вам, подавать не много заявок в каждое иностранное государство, где Вы хотите запатентовать изобретение, а только одну заявку, которая, после прохождения первой фазы в международном центре интеллектуальной собственности, будет направлена в национальные ведомства тех стран, которые Вы выбрали для патентования изобретения, тем самым сохраняя принцип территориальности, о котором мы упоминали ранее.

Заблуждение пятое:

Многие изобретатели считают, что взяв уже известное изобретение, и дополнив его своим новшеством, они получают совершенно новое изобретение, на которое, в случае его патентования, ему будут принадлежать исключительные права. К сожалению, это очередное заблуждение, которое может привести в будущем у серьезным финансовым потерям. Сейчас проясним почему. Взяв чье-то изобретение, Вы, тем самым, его используете, при чем используете полностью и без разрешения правообладателя. Да, дополнив известное изобретение Вы получите нечто новое, что никак не отменяет факта полного использования исходного патента. Поэтому правообладатель исходного патента имеет полное право прийти к Вам с претензией относительно нарушения его исключительных прав на изобретение, и будет абсолютно прав. Саамы простой способ избежать штрафных санкций и неприятных разбирательств в суде - заключить лицензионный договор на право использования изобретения.

Заблуждение шестое:

При получении претензий о нарушении исключительных прав на изобретение от третьих лиц многие начинают паниковать и делать необдуманные шаги, такие как прекращение производства, что, конечно, ведет к снижению прибыли. Даже если Вы получили такую претензию о нарушении исключительных прав на изобретение от третьих лиц то не стоит паниковать. Сперва необходимо выяснить, существует ли такое изобретение, запатентовано ли оно и не истек ли срок действия патента. Если такой патент на изобретение действительно существует и действует, то необходимо определить на что выдан указанный патент. Если патент выдан на техническое решение из той же области, что и Ваше техническое решение, необходимо провести углубленный анализ. Исходя из законодательства, нарушением исключительных прав на изобретение является использование всех его технических особенностей, указанных в независимых пунктах формулы. Если у Вас именно такая ситуация, все еще не стоит паниковать, у Вас есть выбор - первый вариант, Вы договариваетесь с правообладателем о заключении лицензионного договора и продолжаете производить на законных основаниях, второй вариант - Вы пробуете отменить предъявленный Вам патент через компетентные органы. Конечно, второй вариант не надо применять всегда, возможность его использования может быть определена специалистами, исходя из «качества» патента на изобретение и иных сопутствующих факторах. Поэтому, при предъявлении к Вам требований относительно Вашего нарушения исключительных прав третьих лиц на патент, следует сначала обратиться к специалистам - возможно Вы ничего не нарушаете.